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專利,即專利權的簡稱,主要分為發明、實用新型及工業設計三種類型。各國政府設立專利制度,其目的在于鼓勵民眾從事發明,保護發明人(或其受讓人或繼承人)的權利,并指導專利權人與民眾以合法、適當的方式利用發明,以促進產業發展。專利制度是讓專利權人在法定期間(例如:20年)內享有專利技術的排他權(注意,并非獨占權),使其享有商業上的特權利益,以鼓勵其將知識公開分享。當專利權法定期間屆滿,專利權即告消滅,民眾即可根據專利說明書所揭露的內容,自由運用其專利技術。 查看詳情>>

公元前五百年在希臘某些城邦曾設立類似發明的專利權。1450年威尼斯頒布了保護期為期10年的專利條例。較近代的專利權來自1623年英國國王詹姆士一世所設立,保護新發明的權利。專利是刺激個人創造力的制度。然而對個人創造力加以刺激的制度并不限于專利,技術秘密保護制度和獎勵制度都起著同樣的作用,但它們發揮作用的機制不同,這些不同決定了專利是必要的。 中國專利歷史 公元1881年,清廷授予鄭觀應上海機器織布局的機器工藝十年專利。這是中國首次授予專利。1898年7月12日,清朝頒布第一部專利法規《振興工藝給獎章程》,該章程共12條,其第一條至第三條分別規定了為期50年、30年、10年的專利。1912年6月13日北洋政府農工商部制定了《獎勵工藝品暫行章程》,1912年12月12日,由參議院通過予以施行,對“發明之制造品”授予5年以內的“營業上的專賣權”,對外國人不授予專利權。1923年4月5日北洋政府農商部重新頒布了修訂版的《暫行工藝品獎勵章程》及《實施細則》,增加了對發明的方法的保護,并對專利的申請、繼承、轉讓、取消、查禁在《實施細則》中予以明文規定。 查看詳情>>

獎勵制度 獎勵制度是非市場化的獎勵機制,它由國家建立專門機構進行發明評估,然后對個人進行獎勵,同時對發明進行全國的無償推廣。這損害了發明人所在企業的利益。而且獎勵制度很難將發明的市場價值與發明人的報酬掛鉤。 查看詳情>>

商業秘密是相對于專利的另外一種對保護發明技術的手段。專利的其中一個性質是“公開性”。這是希望民眾在已公開的發明技術基礎上,進一步深入研究出更高層次的發明。因此,各國專利法都有規定,專利權不及于無營利的學術研究。 商業秘密,顧名思義就是不公開一些商業產品或商業方法。例如可口可樂的配方,就是一種商業秘密。他人由于不知道它的配方,就無法生產出相同的飲品。商業秘密在保密措施非常完善的狀況下,具有無限久的效力,不像專利權有效期間結束后民眾即可自由運用之。另一方面,營業秘密壟斷的效力比專利權更大,因為他人完全不知道它的內容,但對公益而言是不利的,因為無法從事進一步的研發。 查看詳情>>

專利權的性質 專利權是一種無體財產權。發明人(或其受讓人或繼承人)必須主動向(各國)政府申請專利,才可能通過專利審查而取得專利權。 專利范圍(claim)是由專利文件所揭露的特定技術特征加以界定。上述專利文件,在中華人民共和國即是“權利要求書”;在中華民國即是“申請專利范圍”;在美利堅合眾國,專利權范圍被記載在“專利說明書”中,通常位在“What is claimed is:”或“We claim:”等字句后方。 這里必須注意的是,申請專利范圍在通過審查并由專利專責機關發給專利證書才變成專利權范圍。 地域性 專利權采屬地主義,意即在某國取得的專利權不及于他國。欲在某國取得專利權,即必須向該國政府申請專利,并通過該國政府的專利審查,故無所謂“世界專利”,僅有所謂“在世界上許多國家取得之專利”。 查看詳情>>

專利申請權 得申請專利之人,稱為專利申請權人。一般而言,專利申請權人為發明人或其受讓人或繼承人。常見的情況例如:發明人在完成發明后,不自己申請專利,而轉讓他人(例如:公司)申請之:或者發明人死后,由其子嗣申請之。 專利申請權與專利權不同,是一種請求權,用以請求政府授予申請人專利權。 當專利權人不是非專利申請權人時,就意味著權利的歸屬發生了問題,會造成專利權的撤銷、無效或轉移。例如:發明研究成果遭受他人剽竊。由于瓢竊者并非該發明的發明人或其受讓人或繼承人,即非專利申請權人,而該專利權即屬不法。 大部分國家之專利法規定受雇發明人所完成之職務上之發明,其專利申請權及專利權屬于雇用人,但受雇人仍可得合理之報酬并保有姓名表示權。 查看詳情>>

由于專利權是一種排他權,專利權人自己是否實施專利相關技術和專利權的行使并不相關,專利權人在專利權有效期間,得以下述方式行使其專利權: 授權他人實施其專利,包含單向的同意他人實施專利權人所有的專利,以及雙向地與其他專利之專利權人進行 交互授權。 排除他人非經同意實施其專利。 向非經同意而實施其專利者請求賠償。 有條件或無條件轉讓其專利權。 需留意的是,若一專利為多數人所共有時,原則上,只要取得專利權共有人之一的授權,其他專利共有人即無法再對該被授權人行使排他權。 查看詳情>>

專利爭訟 當他人未經專利權人實施具有專利之發明時,無論那個人是獨立完成發明,還是參考專利說明書才完成發明的,都已構成專利侵權行為。專利侵權行為,并不是刑事犯罪行為,而是屬于民事糾紛。 專利權人發現專利侵權行為,就會對侵權人提出警告,要求他停止侵權行為,并且對侵權人提出損害賠償。此時,如果對方不服而發生爭執,就會引發“專利爭訟”。 專利爭訟涉及幾種層面: 對方實施的產品或方法,到底有沒有落入專利權人的專利權范圍? 專利到底是否有效?其中有包括: 專利權的取得程序不合法(程序要件欠缺),例如:專利權人非專利申請權人(剽竊或授權有問題)。 專利權所涵蓋發明技術內容不具有可專利性(實體要件欠缺),例如:發明不具有實用性、新穎性或進步性。 專利權是否已耗盡?例如訴訟之系爭產品是否購自于已取得專利授權之供應商。 專利權因專利爭訟導致效力消失的情況有兩種: 查看詳情>>

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